Нотариальное оформление наследственных прав. Наследство. Оформление наследственных прав Нотариальное оформление наследственных прав граждан

План лекции:

1.Понятие наследования.

2.Наследование по закону и по завещанию

3.Открытие наследства.

4.Ответственность наследника по долгам наследодателя.

5.Меры охраны наследственного имущества. Опись наследственного имущества - основания, порядок, условия. Доверительное управление. 6.Место и сроки и условия выдачи свидетельства о праве на наследство. 7.Порядок и условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.

8. Обязательная доля (ст. 1149 Гражданского кодекса РФ).

Понятие наследства.

Право наследования гарантируется Конституцией Российской Федерации (п.4 ст. 35 Конституции РФ).

Наследование - переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Наследство переходит наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 Гражданского кодекса РФ).

Существует два основания наследования – наследование по закону и наследование по завещанию.

Если наследодатель не оставил завещания, то к наследству призываются наследники по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ). Если имеется завещание, то к наследованию призываются наследники по завещанию. Однако воля наследодателя, изложенная в завещании, может быть ограничена при наличии у наследодателя наследников по закону или иждивенцев, имеющих право на обязательную долю. В этом случае наследники по завещанию получат причитающиеся им имущество на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию после получения наследниками, имеющими право на получение обязательной доли, свидетельств о праве на наследство по закону.

Время открытия наследства

Временем открытия наследства является день смерти гражданина (ст. 1114 ГК РФ). Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребы­вания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоя­тельствах, угрожающих смертью или дающих основание предпола­гать его гибель от определенного несчастного случая - в течение шести месяцев (п.1 ст. 45 ГК РФ).

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умер­шим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий (п. 2 ст. 45 ГК РФ).

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случае, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п.3 ст. 45 ГК РФ).

Документом, подтверждающим факт смерти наследодателя является только свидетельство о смерти наследодателя, выдаваемое органами загса, в некоторых случаях – органами местной администрации, консульскими учреждениями РФ за границей, уполномоченными на то государственными органами других государств в случаях, если наследодатель умер за границей РФ.

В случае, если судом было вынесено решение об объявлении гражда­нина умершим, об установлении фактасмерти либо факта регистра­ции смерти, на основании решения суда органами загса также выдается свиде­тельство о смерти. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а ука­зан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти - днем смерти и, соответственно, временем открытия наследства является 31 декабря указанного года.

Другие документы не могут быть приняты нотариусом в качестве дока­зательств, свидетельствующих о времени открытия наследства.

Время открытия наследства имеет значение для исчисления пресекательного шестимесячного срока для принятия наследниками наследства или отказа от него (например, если гражданин умер 02.02.2006 года, то наследники могут принять наследство или отказаться от него до 02.08.2006 года включительно), также для опреде­лении размера государственной пошлины (тарифа) за выдачу сви­детельства о праве на наследство. За выдачу свидетельства о праве на наследство государственная пошлина (тариф) пошлина взимается со стоимо­сти имущества, переходящего в порядке наследования на день от­крытия наследства, то есть на день смерти наследодателя (ст.1112 ГК РФ, ст.333.25 НК РФ).

Если смерть граждан, которые могли бы наследовать после смерти друг друга, наступила в один и тот же день, то в целях наследственного правопреемства они не наследуют друг после друга, при этом к наследованию призываются наследники каждого из них (ст. 1114 ГК РФ). Поскольку наследство открывается пос­ле смерти каждого из них, нотариусом заводятся отдельные наслед­ственные дела.

При этом одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток. Разница во времени, исчисляемая часами в пределах од­них календарных суток, юридического значения не имеет. Напро­тив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако на следующий день, то он считает­ся умершим позднее первого и является наследником первого умершего.

Если одновременно умерли завещатель и единственный указан­ный в завещании наследник, а другой наследник не был подназначен, наследование по завещанию не на­ступает, а наступает наследование по закону.

Если наследников по закону у завещателя не имелось, наслед­ственное имущество по праву наследования переходит к государ­ству как выморочное. Если имущество было завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию во­прос о наследовании решается в соответствии с правилами о при­ращении наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одно­временно умершие наследодатели являлись супругами и при этом в наследственную массу входило имущество, являющееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за супругой был зарегистрирован жилой дом, за супругом - акции. Все имущество приобретено в период брака и является совместной собственностью супругов. Брачного договора о раздельном режиме собственности супруги не заключали. У супруга имеются престарелые родители, у супруги наследников первой очереди (кроме умершего одновременно с ней супруга) нет, на наследство после ее смерти пре­тендует ее брат.

В случае отсутствия между наследниками спора о разделе наследственного имущества нотариус вправе по заявлению наследников по одному наследственному делу выдать родному брату супруги свидетельство о праве на наследство по закону на жилой дом, а по другому наследственному делу родителям супруга - свидетельство о праве на наследство по закону на акции в бесспорном порядке.

Вместе с тем наслед­ники могут поставить вопрос об определении долей каждого из суп­ругов в совместно нажитом ими имуществе.

В таком случае наследникам следует обращаться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов определять их доли в совместной собственности не правомочен – основанием для выдачи свидетельства о собственности на долю в общем имуществе супругов пережившему супругу является заявление пережившего супруга.

Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жи­тельства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).

В соот­ветствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опе­кой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

При неверном определении места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследо­дателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь на­рушение прав и законных интересов отдельных наследников.

Место последнего постоянного жительства наследодателя дос­таточно бесспорно может быть подтверждено выпиской из домовой книги или справкой за подписью начальника паспортной службы, либо решением суда об установлении факта места открытия наследства (ст. 247 ГПК).

Местом открытия наследства являетсяименно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительнее время вне места постоянного житель­ства.

Статья 2 Закона ПФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» под местом жительства определяет « … жилой дом, квартира, служебное помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.» Статья 6 этого же Закона возлагает на граждан РФ обязанность с течение 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться с заявлением о регистрации, а орган регистрационного учета обязан зарегистрировать гражданина по месту жительства не позднее трех дней со дня предъявления гражданином документов на регистрацию.

Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях учебных заведениях системы профессионально-техническо­го образования, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они посто­янно проживали до призыва на срочную службу или до поступле­ния в соответствующее учебное заведение.

Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах ли­шения свободы, признается последнее постоянное место житель­ства до приговора суда.

Местом открытия наследства является нотариальный округ, который соответствует административно-территориальному делению, установленному на территории РФ. Для подачи заявления о принятии или отказе от наследства прежде всего необходимо выяснить, существует ли в данном нотариальном округе государственная нотариальная контора. Например, нотариальным округом является город Москва, а в Московской области нотариальных округов несколько - каждый район Московской области является отдельным нотариальным округом – город Домодедово и Домодедовский район Московской области, соответственно в свидетельстве о праве на наследство нотариус указывает – нотариус города Москвы или нотариус г. Домодедово и Домодедовского района Московской области.

Соответственно к имуществу граждан, которые на день своей смерти были зарегистрированы постоянно по месту жительства в городе Москве, наследственные дела открываются нотариусами города Москвы, к имуществу граждан, зарегистрированных постоянно по месту жительства в Домодедовском районе Московской области – нотариусами г. Домодедово и Домодедовского района Московской области.

При наличии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы выдачу свидетельств о праве на наследство, выдачу свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу и принятие мер к охране наследственного имущества осуществляет только государственная нотариальная контора (ст.36 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

При отсутствии в нотариальном округе государственных нотариальных контор полномочия по совершению вышеуказанных действий передаются нотариусам, занимающимся частной практикой совместным решением органа юстиции (с 01.01.2005 года – управлениями и Главными управлениями Федеральной регистрационной службы Министерства юстиции РФ) и региональной нотариальной палаты (ст. 36 Основ). Ныне - Управлениями (Главными управления МЮ по субъекту).

В разных нотариальных округах распределение наследственных дел между нотариусами регулируется Приказом Начальника Управления Федеральной регистрационной службы (до 01.01.2005 года – начальниками управлений или отделов юстиции каждого регистрационного и нотариального округа, которые соответствуют административно-территориальному делению, установленном на территории РФ), в которых определяется, с какого срока какой нотариус уполномочен вести наследственные дела. В некоторых городах наследственные дела распределяются согласно приказу по алфавитному принципу – то есть за каждым нотариусом закреплены наследственные дела к имуществу умерших граждан по первой или нескольким буквам алфавита, за каждым нотариусам одна или несколько букв или их сочетаний, в крупных городах – по районам или конкретным улицам.

На территории города Москвы до 01.08.2005 года существовал территориальный принцип – за конкретным нотариусом с определенной даты закреплялись и передавались одна или несколько улиц.

К имуществу граждан, умерших после 31 июля 2005 года, наследник вправе обратиться к любому нотариусу города Москвы, так как с этого срока наследственные дела открываются нотариусами города Москвы через Интернет при помощи специально созданной компьютерной программы «Наследство без границ», и наследственное дело будет вести тот нотариус, к которому обратился первый из наследников раньше других.

При этом следует иметь ввиду, что подавать заявления о принятии наследства или отказе от него нужно надлежащему нотариусу и в установленные законом сроки. Для выяснения, какой из нотариусов уполномочен открывать наследственное дело к имуществу конкретного гражданина, можно обратиться в региональную нотариальную палату, Управление Министерства юстиции субъекта Росийской Федерации или паспортный стол по месту жительства наследодателя.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоян­ного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей либо наследники определяют место открытия наследства в судебном порядке.

Известные особенности в определении места открытия наслед­ства существуют в отношении оформления наследственных дел после смерти наследодателей, постоянно проживавших за преде­лами Российской Федерации, в частности в одной из стран СНГ.

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. производство по делам о наследовании движимо­го имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследова­нии недвижимого имущества компетентны вести учреждения До­говаривающейся Стороны, на территории которой находится иму­щество. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место житель­ства. Наследование же недвижимого имущества определяется по за­конодательству Договаривающейся Стороны, на территории кото­рой находится это имущество.


Похожая информация.


В результате изучения настоящей главы студент должен: знать

  • суть наследственных правоотношений; уметь
  • ориентироваться в нормах материального права, регулирующего вопросы оформления наследственных прав;

владеть

Навыками применения процедурных правил при наследовании по закону и по завещанию.

Общие положения о наследовании

Институт наследования занимает особое, чрезвычайно важное место среди иных гражданско-правовых институтов. Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством.

Наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в ст. 6-8.1 Федерального закона от 26.11.2011 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

  • - вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК);
  • - имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, по не полученных им денежных сумм);
  • - имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК).

Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК или другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (разд. V СК), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК), поручения (п. 1 ст. 977 ГК), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК), агентского договора (ст. 1010 ГК).

Согласно ст. 1113 ГК наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Согласно ст. 45 ГК гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Основным документом, который подтверждает факт смерти наследодателя и может быть принят нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, является свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загса. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти - днем смерти и соответственно временем открытия наследства является 31 декабря указанного года.

В случае если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании него органами загса также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус.

Доказательством смерти наследодателя, погибшего во время Великой Отечественной войны, является соответствующее извещение (либо иной документ) о гибели гражданина на фронте, выданное командованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом.

В исключительных случаях, когда представление свидетельства о смерти по каким-либо причинам затруднительно, в качестве доказательства времени открытия наследства нотариусом может быть принята справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании соответствующей копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела.

Время открытия наследства имеет чрезвычайно важное практическое значение. Так, в прямой зависимости от времени открытия наследства находятся следующие правила оформления наследственных прав:

  • - круг наследников, призываемых к наследованию, определяется в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства, за исключением случаев, специально указанных в законе;
  • - принятие наследства и отказ от наследства производится согласно правилам, установленным на момент смерти наследодателя;
  • - сроки принятия наследства зависят от даты смерти наследодателя;
  • - состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства и т.и.

Граждане, умершие одновременно (коммориенты ), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.

В целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (ст. 2 и 4 Федерального закона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени»).

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 1115 ГК). Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (п. 1 ст. 20 и ч. 1 ст. 1115 ГК, ч. 2 и 4 ст. 1 ЖК, ч. 2 и 3 ст. 2 и ч. 2 и 4 ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).

В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (и. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

В случае если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами ч. 2 ст. 1115 ГК признается место нахождения на территории РФ: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными ст. 55 ГПК.

ГК определены лица, которые могут быть наследниками. Согласно ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону.

Юридические лица, субъекты РФ, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания.

Статьей 1117 ГК определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). При разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее:

а) указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абз. 1 и. 1 ст. 1117 ГК при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абз. 1 и 2 п. 1 ст. 1117 ГК не требуется. В указанных случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.

При рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону в соответствии с и. 2 ст. 1117 ГК судам следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой (ст. 80, 85, 87, 89, 93-95 и 97). Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям.

Злостный характер уклонения в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств. Суд отстраняет наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие алиментнообязапным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.

Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.

В соответствии со ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и но закону.

Одним из основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частью третьей ГК является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Однако о преимуществах наследования по завещанию свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК, согласно которой наследование по завещанию названо на первом месте, а также:

  • - провозглашенный и гарантированный рядом норм принцип свободы завещания;
  • - принцип тайны завещания;
  • - гарантии тайны совершения завещания;
  • - отсутствие в законодательстве каких бы то ни было ограничений в отношении круга наследников по завещанию;
  • - снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе по сравнению с ранее существовавшим;
  • - изменение порядка определения обязательной доли в наследстве;
  • - предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам ст. 1124-1127 или 1129 ГК, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со ст. 1128 ГК и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 № 351).

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке (п. 1 ст. 1128 ГК).

Отмена и изменение завещания, совершенного по правилам ст. 1124- 1127 ГК, и завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке осуществляются в соответствии со ст. ИЗО ГК. В частности, согласно п. 2 ст. ИЗО ГК:

  • - завещанием может быть отменено либо изменено прежнее завещание, а также завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, если из содержания нового завещания следует, что его предметом являлись и права на соответствующие денежные средства (например, в новом завещании в качестве предмета наследования указаны все имущество наследодателя или его часть, включающая денежные средства, или только денежные средства, внесенные во вклад (вклады) или находящиеся на другом счете (других счетах) в банке (банках), в том числе без конкретизации номера счета и наименования банка, или непосредственно те денежные средства, в отношении прав на которые было совершено завещательное распоряжение в банке);
  • - завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке может быть отменено либо изменено завещательное распоряжение правами на денежные средства в этом же банке, филиале банка (и. 6 ст. ИЗО ГК), а также прежнее завещание - в части, касающейся прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом банке.

Завещательное распоряжение в банке, как и завещание, может быть отменено посредством распоряжения о его отмене (п. 4 и 6 ст. 1130 ГК).

При рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье); отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т. д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.).

В случае возложения на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью отказополучатель пользуется на протяжении указанного срока данным жилым помещением наравне с его собственником (ч. 1 ст. 33 ЖК).

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещатель- пому отказу , несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением.

Установленный п. 4 ст. 1137 ГК трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя.

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (п. 1 и 2 ст. 1174 ГК), а также после удовлетворения права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК) и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (н. 1 ст. 1138 ГК).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.

Завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении установленных ГК требований: обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК), недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами (п. 3 и 4 с. 1118 ГК), письменной формы завещания и его удостоверения (п. 1 ст. 1124 ГК), обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 и абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК (п. 3 ст. 1124 ГК), в других случаях, установленных законом.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания может быть оспорен в суде в соответствии с главой 37 ГПК РФ.

Завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях: несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя (абз. 2 и. 3 ст. 1125 ГК), требованиям, установленным и. 2 ст. 1124 ГК; присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей (пункт 2 статьи 1124 ГК); в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя.

В силу п. 3 ст. 1131 ГК не могут служить основанием недействительности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя.

Завещание может быть оспорено только после открытия наследства. В случае, если требование о недействительности завещания предъявлено до открытия наследства, суд отказывает в принятии заявления, а если заявление принято, - прекращает производство по делу (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 134, ст. 221 ГПК).

В случае отсутствия завещания, наследование осуществляется по закону. Круг наследников по закону установлен ст. 1142-1145, 1147, 1148 и 1151 ГК. Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке.

Судебная практика

При разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства (см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике но делам о наследовании»).

Ведение наследственных дел допустимо исключительно частными и государственными нотариусами, которые осуществляют свою деятельность в округе, по месту открытия наследства (по последнему месту проживанию или местонахождения имущества наследодателя) – именно им необходимо подавать заявления о принятии наследства и выдаче соответствующего свидетельства . После принятия заявления, нотариус открывает наследственное дело , в рамках которого он обладает перечнем полномочий по истребованию, учету и хранению полученных для удостоверения прав наследников документов, по принятию мер по управлению и охране наследственным имуществом, по принятию решений относительно выдачи свидетельств, отказу в их выдаче, их аннулировании и т.д. Указанное дело подлежит окончанию сразу после выдачи последнему наследнику свидетельства о его праве на наследство . Стоимость ведения дела у каждого нотариуса будет разной. Она будет зависеть от двух составляющих – фиксированного размера госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство и всех остальных действий право-технического характера, стоимость которых нотариус устанавливает самостоятельно.

Какой нотариус должен вести наследственное дело

К сведению

Безусловно, открыв дело, нотариус потребует от наследника и другие документы, среди которых:

  • документ, подтверждающий открытие наследства – свидетельство о смерти, выданное местными органами ЗАГСа;
  • справка по месту жительства умершего, с указанием в ней всех проживавших с ним на момент смерти граждан;
  • документы, подтверждающие наличие родства между наследодателем и заявителем – свидетельства о рождении и браке, решения суда, справки из роддома и т.п.
  • паспорт заявителя;
  • завещание с отметкой о том, что на момент открытия наследства оно не отменялось и не изменялось;
  • документы, подтверждающие местонахождение имущества, входящего в наследственную массу;
  • правоустанавливающие документы на имущество умершего;
  • другие документы, требуемые нотариусом для оформления наследства.

Все документы, кроме тех, изъятие которых запрещено, представляются нотариусу в подлинном экземпляре , что оформляется распиской. Другие документы представляются в качестве копий.

Сколько стоит открыть наследственное дело у нотариуса

Сами по себе действия нотариуса, направленные на открытие наследственного дела, не являются нотариальными действиями , ввиду чего они могут быть квалифицированы как услуги правового и технического характера, которых каждый нотариус может установить самостоятельно. Однако более целесообразно рассматривать данный аспект в совокупности со всеми действиями по производству в рамках наследственного дела , вплоть до выдачи свидетельства о праве на наследство . Так, в совокупности, расходы правопреемников по наследственному делу будут состоять из:

  • Стоимости услуг правового и технического характера . В круг указанных услуг входят все действия нотариуса, не являющиеся нотариальными – консультации, составление, подготовка и изготовление документов, копирование, хранение документов и т.д. Их стоимость определяется нотариусом самостоятельно, исходя из личных побуждений.
  • Стоимости проведения оценки наследуемого имущества . Проведение оценки имущества, как правило, является требованием нотариусов, в целях исчисления госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Его стоимость регулируется каждым экспертом-оценщиком самостоятельно исходя из сложности методик оценивания и стоимости оцененного имущества. Исключением из этого правила является недвижимое имущество , которое может быть оценено по кадастровой или инвентаризационной стоимости.
  • Стоимости госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство . Ее размер установлен пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ, согласно которому он составляет 0,3% от стоимости наследственной массы, но не более 100 тыс. рублей – для близких родственников (ст. 14 СК), и 0,6% от стоимости наследственной массы, но не более 1 млн рублей – для других наследников. Положениями ст. 333.38 НК, в отношении некоторых категорий наследников установлены льготы по уплате госпошлины.

Производство по наследственному делу

Производством по наследственному делу следует считать комплекс проводимых нотариусом мероприятий , процедур и действий в рамках указанного дела, объединенных одной-единственной целью – удостоверение наследственных прав правопреемников умершего гражданина. Проводить их правомочен исключительно тот нотариус, в производстве у которого и находится дело.

К сведению

При получении нотариусом от наследников документа, являющегося основанием для открытия производства по наследственному делу, он обязан зарегистрировать его в тот же день, и только после этого начать производить все действия, связанные с оформлением наследственных прав.

Ведение производства предполагает осуществление нотариусом ряда процессуальных действий, среди которых:

  1. Учет, регистрация и хранение всех поступивших документов (заявлений, согласий, отказов, справок и т.д.), связанных с открытым наследства .
  2. Оповещение всех заинтересованных лиц (наследников, кредиторов и т.д.), известных нотариусу об открытии наследства и выдаче супруга наследодателя свидетельства о праве на долю в общем имуществе.
  3. Истребование всех необходимых нотариусу для удостоверения прав на наследование документов , подтверждающих факты открытия наследства, места и времени их открытия, наличия родства или других оснований для наследования и т.д.
  4. Выдача свидетельств о праве на наследство, о праве на долю в общей собственности супругов, о полномочиях исполнителя завещания и т.п.
  5. Вынесение постановлений об отказе в выдаче вышеуказанных свидетельств или их аннулировании.
  6. Любые другие действия, не запрещенные законом, которые необходимы для удостоверения прав наследников.

Как передать наследственное дело другому нотариусу

Как известно, в отношении одного наследства может быть заведено лишь одно наследственное дело . При обнаружении факта заведения и открытия нескольких дел, все те производства, которые были открыты в нарушение принципа определения места открытия наследства, установленного ст. 1115 ГК, должны быть направлены по принадлежности тому нотариусу, который осуществляет свою деятельность по истинному месту открытия наследства .

Информация

Перед отправкой дела по принадлежности, нотариус должен изготовить копии всех документов, входящих в дело, и заверить их, оригиналы документов подшить в само дело, составить внутреннюю опись документов, после чего, подлинный экземпляр с сопроводительным письмом направляется заказной бандеролью или курьером (п. 135 Правил нотариального делопроизводства).

В случае если нотариус, в компетенцию которого входит ведение конкретного дела неизвестен, документы направляются в территориальное отделение Росреестра, которое самостоятельно пересылает их соответствующему нотариусу. Кроме того, необходимо знать, что:

  • Передача дела по принадлежности осуществляется нотариусом в течение 7 рабочих дней , с момента получения документального основания для его передачи. Таким основанием может стать запрос другого нотариуса, заявление кредитора или наследника и т.д.
  • Нотариус, передавший дело по принадлежности, сохраняет у себя копии всех документов , сопроводительного письма, а также документов, подтверждающих получение дела нотариусом по принадлежности. Все указанные копии оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми для оконченных дел.
  • Нотариус, получивший дело, направленное ему по принадлежности, регистрирует его в порядке, предусмотренном для первичного документа, являющегося основанием для открытия производства. При поступлении документов по принадлежности нотариусу, который уже открыл делопроизводство, их регистрация осуществляется в порядке, предусмотренном для регистрации заявлений, поступивших после открытия дела (п. 138 Правил нотариального делопроизводства). Сами документы помещаются в открытое наследственное дело вместе с обложкой и сопроводительным письмом.